Почетный адвокат России, лауреат Золотой медали им.Ф.Н.Плевако адвокат Амасьянц Э.А. Все виды юридической помощи в области российского и международного права. Ведение уголовных и гражданских дел любой сложности. Защита и представительство в суде.Телефон горячей линии адвоката: +7(495)504-81-90
 
Что такое наследство?
Статья 572 ГК РФ Договор дарения
Права наследства
Услуги в сфере наследственного права
Наследование
Завещание
Наследники по закону
Что можно передавать по наследству?
Статья 1161 ГК РФ Приращение наследственных долей
Статья 1152 ГК РФ Принятие наследства
Адвокат по наследственным делам
Советы наследникам
Дарственная или завещание?
Наследство можно принять по двум основаниям: по завещанию и по закону
Наследование иностранцами и лицами без гражданства
Пропущен срок для принятия наследства
Восстановление срока вступления в наследство
Отказ от наследства
Советы наследникам
Образцы свидетельств. Примерная форма завещания
Причины возникновения наследственных споров
Адвокат по наследству и его участие в наследовании

             Наследственное право

   

           

                                              Приобретение наследства

Комментарий к статье 1161 ГК РФ  Приращение наследственных долей

1. В тех случаях, когда доля в наследстве отпавшего наследника прибавляется к долям других наследников того же наследодателя, причем выбор этих наследников осуществляет закон, говорят о приращении наследственных долей. Приращение может иметь место как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, причем и тогда, когда часть имущества будет унаследована по закону, а часть – по завещанию. Как отпавший наследник, так и наследники, к которым переходит его доля, могут быть как наследниками по закону, так и наследниками по завещанию.

По сравнению с ранее действовавшим законодательством (ср. ст. 551 ГК 1964 г.) основания, при наличии которых происходит приращение наследственных долей, подверглись изменениям: с одной стороны, из них исключены те, при которых приращение не имеет место; с другой – предусмотрены те, которые в законе прямо не упоминались.

Приращение необходимо отличать от хотя и соприкасающихся с ним, но вполне самостоятельных правовых явлений, в первую очередь от случаев, когда наследник отказывается от своей доли в наследстве в пользу кого-либо из других наследников того же наследодателя. Здесь выбор наследника, к которому прирастает доля наследника, отказавшегося от наследства, осуществляет сам «отказник», в то время как в случае приращения доли в том смысле, какой этому понятию придает закон, выбор производит закон.

Рассмотрим вначале те случаи приращения наследственных долей, в расчете на которые и смоделированы прежде всего правила п. 1 ст. 1161, после чего перейдем к анализу других случаев, при которых приращение наследственных долей также может иметь место.

2. В абз. 1 п. 1 ст. 1161 предусмотрены случаи, когда доля отпавшего наследника (а им может быть как наследник по закону, так и наследник по завещанию) переходит (прирастает) к призванным к наследованию наследникам по закону того же наследодателя пропорционально их наследственным долям, которые по общему правилу являются равными (см. п. 2 ст. 1141 ГК).

Это имеет место, во-первых, если наследник, призванный к наследованию, не примет наследства ни одним из способов, закрепленных ст. 1153 ГК (см. коммент. к указ. ст.); во-вторых, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается от наследства в пользу другого наследника (см. коммент. к ст. 1158 ГК); в-третьих, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным в ст. 1117 ГК, либо вследствие недействительности завещания.

Отпавшим наследником может быть как наследник по закону, так и наследник по завещанию.

Обратим внимание на то, что в числе оснований для приращения наследственных долей не указано такое, как лишение завещателем наследника права наследования (это основание было закреплено в ч. 1 ст. 551 ГК 1964 г.). Объясняется это тем, что у такого наследника никакой доли в наследственном имуществе нет, а потому и прирастать, строго говоря, нечему. При распределении наследства его просто не нужно брать в расчет независимо от того, идет ли речь о наследовании по закону или по завещанию. Но тогда по тем же основаниям о приращении нельзя говорить и тогда, когда наследник не имеет права наследовать как недостойный по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 1117 ГК, либо вследствие недействительности завещания (по крайней мере в тех случаях, когда завещание является ничтожным). Поскольку, однако, законодатель оба эти случая относит к таким, при которых приращение имеет место, с его позицией в этом вопросе необходимо считаться.

3. Абзац 2 п. 1 ст. 1161 рассчитан на тот случай, когда все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Поскольку речь идет о том, что завещано все имущество наследодателя, отпавший наследник является одним из них, т. е. наследником по завещанию. В этом случае доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по завещанию и распределяется пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части имущества (например, если не предусмотрено, что эта часть имущества по завещательному отказу должна перейти к отказополучателю). И здесь законодатель стремится максимально соблюсти действительную или предполагаемую волю завещателя.

4. Правила о приращении наследственных долей не подлежат применению, если отпавшему наследнику подназначен наследник. Актом подназначения наследника наследодатель прямо и недвусмысленно сам определил судьбу той части наследства, которая причиталась бы наследнику по закону или по завещанию, если бы он не оказался отпавшим наследником. Приоритетное значение закон придает в данном случае воле завещателя, а потому правила о приращении наследственных долей применению не подлежат.

5. Правила о приращении наследственных долей не подлежат применению и тогда, когда призванный к наследованию наследник откажется от наследства, но укажет при этом, что отказывается от наследства в пользу другого наследника по закону или по завещанию того же наследодателя. Но если наследнику, отказавшемуся от наследства, наследодателем подназначен другой наследник, то к наследованию призывается подназначенный наследник, а не тот, в пользу которого отпавший наследник отказался от наследства (см. коммент. к ст. 1158 ГК). Таким образом, правила о приращении наследственных долей в обоих случаях применению не подлежат, хотя и по разным основаниям.

6. Если наследодатель завещал лишь часть своего имущества, то применение правил о приращении наследственных долей зависит от целого ряда обстоятельств. Так, если эта часть имущества завещана отпавшему наследнику, а к наследованию остальной части имущества призываются наследники по закону, то часть имущества, причитавшаяся отпавшему наследнику, распределяется между наследниками по закону.

Если наследник, которому завещана часть имущества, наследство принимает, а отпавший наследник является одним из наследников по закону, то причитавшаяся ему часть имущества переходит к остальным наследникам по закону, призванным к наследованию, в том числе и к наследнику по завещанию, если он одновременно является наследником по закону. Если же наследник, которому завещана часть имущества, не относится к наследникам по закону, а других наследников по закону, кроме того, который отпал, нет, то причитавшаяся ему часть имущества становится выморочной и в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации. Если других наследников вообще нет, то наследственное имущество как выморочное переходит в собственность Российской Федерации. Если другие наследники относятся лишь к наследникам по закону, то к ним в порядке наследования по закону переходит все наследственное имущество отпавшего наследника, независимо от того, причиталось ли оно ему по закону или по завещанию, причем приращение долей имеет место тогда, когда указанным наследникам причиталась часть наследства и без той части, которая приходилась на долю отпавшего наследника. Когда же этой части нет, то прирастать не к чему. Если оставшиеся наследники относятся как к наследникам по закону, так и к наследникам по завещанию, то часть имущества, которая причиталась отпавшему наследнику по закону, переходит ко всем остальным наследникам по закону, а та часть имущества, которая причиталась ему по завещанию, – к остальным наследникам по завещанию, причем независимо от того, относятся ли они одновременно к наследникам по закону или нет.

Комментарий к статье 1162. Свидетельство о праве на наследство

1. Получение наследства – дело нешуточное. Помимо того, что дело это хлопотное, крайне важно, чтобы в результате четких, юридически выверенных действий наследников, исполнителя завещания, нотариуса, органов загса, всех других организаций и лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к правовым последствиям открытия наследства, была как можно скорее устранена неопределенность, которая неизбежно возникает в связи со смертью наследодателя. В конечном счете в этом заинтересованы все – и наследники, и кредиторы наследодателя, и государственные органы, на которые возложены учет и регистрация соответствующего имущества, взимание с него налогов и т.д.

Дабы придать принятию наследства необходимую логическую и правовую завершенность, ст. 1162 предусматривает выдачу наследнику по его заявлению свидетельства о праве на наследство. Свидетельство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом (см. п. 7 ст. 1125 ГК). Обратим внимание на само название свидетельства – свидетельство о праве на наследство. Оно не случайно и ориентирует на то, что право на наследство у наследника, который принял наследство, возникает независимо от того, получил ли он соответствующее свидетельство или нет. Наследник может получить свидетельство, а может и не получить его. И в этом смысле свидетельству о праве на наследство, в отличие от патента на изобретение или промышленный образец, свидетельства на полезную модель или на товарный знак, не придается конститутивного правообразующего значения. В то же время значение свидетельства о праве на наследство трудно переоценить. В ряде случаев без него просто-напросто нельзя обойтись. Так, если унаследованы акции, то без представления свидетельства не будут внесены изменения в реестр акционеров – акции не будут зарегистрированы за наследником, они по-прежнему будут значиться за умершим акционером. Представление свидетельства необходимо и для того, чтобы за наследником была зарегистрирована недвижимость. А это, в свою очередь, требуется для того, чтобы наследнику как собственнику недвижимости был присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), что необходимо для начисления налогов. А без постановки недвижимости на налоговый учет наследник не сможет ею распорядиться. Без представления свидетельства о праве на наследство наследник не сможет зарегистрировать на свое имя унаследованное им автомототранспортное средство, пройти техосмотр и опять же распорядиться им. Словом, во многих случаях наследник и шагу не может ступить без свидетельства о праве на наследство.

Подчеркнем, однако, еще раз: получение свидетельства о праве на наследство – это право, но не обязанность наследника. Никто не может неволить его это свидетельство получить.

2. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности. Оно может быть выдано на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. Эти части могут выражаться либо указанием на какое-то конкретное имущество, унаследованное наследником (например, на расположенную по конкретному адресу приватизированную квартиру), либо в виде доли в праве на наследственное имущество (например, в виде).

3. В законе предусмотрено, что в таком же порядке выдается свидетельство и при переходе к РФ в порядке наследования выморочного имущества (ст. 1151). Необходимо, однако, учитывать, что в указанных случаях получение свидетельства о праве на наследство является обязанностью соответствующих государственных органов, представляющих федеральную казну.

4. Акту принятия наследства придается универсальное значение. Он распространяется на все наследственное имущество, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось, причем, принимая наследство, наследник о наличии того или иного имущества может даже не подозревать. Может случиться, что свидетельство о праве на наследство охватывает далеко не все имущество, на которое открылось наследство. В случае выявления такого имущества выдается, но опять-таки по желанию наследников, дополнительное свидетельство о праве на наследство. Например, выдача такого свидетельства может быть необходима, когда наследство открывается на имущество, находящееся за границей.

5.Руководствуясь ст. 50 Основ законодательства РФ о нотариате министр юстиции РФ приказом от 10 апреля 2002 г. N 99 утвердил формы реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах (Российская газета. 2002. 24 апр.). В общей сложности утверждено 72 формы нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей, из них 10 форм свидетельств о праве на наследство по закону (N 3-10, 12, 13), две формы свидетельств о праве на наследство по завещанию (N 11, 14), шесть форм удостоверительных надписей на завещании (N 23-28), форма удостоверительной надписи на дубликате свидетельства о праве на наследство (N 65), форма надписи на конверте с закрытым завещанием (N 67), форма свидетельства о принятии закрытого завещания (N 68), форма протокола вскрытия и оглашения закрытого завещания (N 69), форма постановления об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство (N 70), форма свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания (N 71), форма постановления о возмещении расходов на похороны наследодателя (N 72).

Комментарий к статье 1163. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство

1. Поскольку срок для принятия наследства, установленный в законе, составляет шесть месяцев со дня открытия наследства, то и свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время, но лишь по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, кроме случаев, предусмотренных ГК. И это понятно, ибо к моменту истечения указанного срока нотариус по общему правилу располагает сведениями о том, принял ли наследство кто-либо из наследников, кроме наследника, обратившегося за выдачей свидетельства, не возникают ли между наследниками споры о том, кто из них призван к наследованию и как наследственное имущество должно быть разделено, не оспаривают ли наследники действительность совершенного завещания и т. п. Все это может оказать самое непосредственное влияние на дальнейший ход производства по делу о наследовании, в том числе и на действия нотариуса.

После же того, когда указанный шестимесячный срок истек, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время, если нет каких-либо предусмотренных в законе обстоятельств, препятствующих его выдаче (см. об этом последующий коммент. к настоящей ст.).

2. Свидетельство о праве на наследство может быть выдано и до истечения шести месяцев со дня открытия наследства при наличии достоверных данных о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его часть, нет. Это положение может применяться при наследовании как по закону, так и по завещанию.

3. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. Если ребенок, зачатый при жизни наследодателя, после открытия наследства не родился живым, то основания для приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство отпадают. Если же после приостановления выдачи свидетельства ребенок родился живым, то выдача свидетельства о праве на наследство производится с учетом прав и интересов родившегося наследника (см. коммент. к ст. 1116 и 1166 ГК).

4. Если наследник принял наследство одним из указанных в законе способов, но нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с отказом, рассматриваются судом в порядке особого производства. В случае, когда наследник принял наследство и представил нотариусу требуемые документы, но в выдаче свидетельства ему отказано, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается судом по правилам гл. 37 ГПК. Если же у наследника, принявшего наследство, отсутствуют документы, необходимые для получения свидетельства, и нет возможности получить их иным путем, заявление наследника об установлении факта принятия наследства рассматривается судом по правилам гл. 28 ГПК. В тех случаях, когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор о праве гражданском (например, о действительности завещания или о том, имеет ли наследник право наследовать), суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заинтересованным лицам, что они вправе в порядке искового производства на общих основаниях предъявить иск (см.п. 3 ст. 263, п. 3 ст. 310 ГПК; гл. 27, 28, 37 ГПК; пп. 5, 6, 11 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 1991 г.; п. 11 постановления Пленума ВС СССР «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» от 21 июня 1985 г. N 9 – Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1999. С. 235; 114).

За выдачу свидетельств о праве на наследство взимается пошлина, размер которой зависит от того, призываются ли к наследованию наследники первой очереди или другие наследники, находится ли наследственное имущество за границей и от других обстоятельств.

Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также наследники, признанные недееспособными, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества.

Государственная пошлина не взимается с финансовых и налоговых органов за выдачу им свидетельства о праве Российской Федерации на наследство.

Комментарий к статье 1164. Общая собственность наследников

1. Общая собственность независимо от того, в силу какого основания она возникает и к какому виду относится – долевой или совместной, принадлежит двум или более субъектам. Именно поэтому она и называется общей. При общей долевой собственности каждому из ее участников принадлежит определенная доля в праве собственности, которая выражается либо в виде дроби, либо в процентах. При общей совместной собственности доли ее участников в праве собственности заранее не определены. Именно поэтому совместная собственность нередко именуется собственностью без определения долей. Впрочем, доли наличествуют, хотя и в скрытом виде, и в общей совместной собственности. Определение же долей происходит при выделе из совместной собственности либо при ее разделе.

Общая долевая собственность возникает в силу различных оснований, перечень которых не является, да и не может быть исчерпывающим. Напротив, общая совместная собственность возникает лишь по основаниям, прямо предусмотренным в законе. Наиболее распространены общая совместная собственность супругов и общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Однако как те, так и другие могут перейти на иной правовой режим существующих между ними отношений собственности. Наконец, субъектный состав участников общей совместной собственности определен в самом законе, в то время как общая долевая собственность может возникать между субъектами гражданского права в любом их сочетании. После этих предварительных замечаний перейдем к характеристике общей собственности наследников.

2. В тех случаях, когда имущество наследодателя переходит только к одному наследнику, причем независимо от того, по закону или по завещанию, общая собственность на него не может возникнуть – в данном случае собственность продолжает оставаться односубъектной, поскольку место наследодателя заступает один наследник. Общей собственности не возникает и тогда, когда к одному и тому же лицу часть наследственного имущества переходит как к наследнику по завещанию, а другая – как к наследнику по закону. То же имеет место и тогда, когда наследственное имущество как выморочное переходит в собственность Российской Федерации.

При определенных обстоятельствах общая собственность не возникает и в тех случаях, когда наследственное имущество переходит к двум или более наследникам. Например, завещатель завещал какую-то вещь из наследственного имущества лицу, не входящему в круг наследников по закону, а остальное имущество оставил вне завещательного распоряжения и оно перешло к единственному наследнику по закону.

В ст. 1164 очерчены условия, при которых наследственное имущество поступает в общую долевую собственность двух или более наследников. При наследовании по закону для этого необходимо только одно условие, а именно переход имущества к двум или нескольким наследникам; при наследовании по завещанию, помимо этого, необходимо, чтобы имущество было завещано без указания наследуемого каждым из наследников конкретного имущества.

В законе сказано, что «наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников». Здесь, хотя и не вполне удачно, выражена та мысль, что акту принятия наследниками наследства придается обратная сила. Было бы ошибочно толковать это положение в том смысле, что наследники становятся «повязанными» отношениями общей долевой собственности еще до того, как они приняли наследство.

3. В абз. 2 ст. 1164 вполне оправданна отсылка к положениям гл. 16 ГК об общей долевой собственности. В то же время положения об общей долевой собственности должны применяться с учетом правил ст. 1165-1170 ГК (см. коммент. к указ. ст.). Однако при разделе наследственного имущества правила ст. 1168-1170 ГК, которые при определенных обстоятельствах закрепляют за наследником преимущественное право получить в счет своей наследственной доли из состава наследства те или иные предметы и предусматривают условия реализации этого права, действуют в течение трех лет со дня открытия наследства. Иными словами, если наследник в течение указанного срока не заявил о своем намерении этим преимущественным правом воспользоваться и не принял предусмотренных законом мер к его реализации, то он это право утрачивает. По своей юридической природе указанный срок является не сроком исковой давности, а пресекательным (преклюзивным) сроком, поскольку определяет границы существования права в его нормальном ненарушенном состоянии. Соответственно этому истечение указанного срока влечет прекращение самого права.

Комментарий к статье 1165. Раздел наследства по соглашению между наследниками

1. Наследники, в общую долевую собственность которых поступает наследственное имущество, стремятся к большей определенности и независимости, к тому, чтобы осуществлять доставшиеся им по наследству права по своему усмотрению, без оглядки на остальных наследников. Этим целям служит раздел общего имущества, под которым в ст. 1165 ГК понимается не только прекращение общей долевой собственности для всех ее участников путем выдела каждому его доли, но и выдел доли одного или нескольких из них при сохранении для остальных в отношении принадлежащего им имущества режима общей собственности. Раздел общего имущества может быть произведен по соглашению между наследниками, а если оно не достигнуто, то по иску наследника, который вправе в судебном порядке требовать выдела своей доли в натуре или выплаты ему соответствующей компенсации.

2. К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК о форме сделок, в том числе и договоров, а также правила об их государственной регистрации.

3. Особые правила установлены законом в отношении раздела наследства, в состав которого входит недвижимое имущество. Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основе указанного соглашения и ранее выданного свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена на основании свидетельства о праве на наследство еще до заключения наследниками соглашения о разделе наследства, то документы о государственной регистрации по требованию наследников должны быть приведены в соответствие с соглашением наследников о разделе наследства.

4. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.

Таким образом, приоритетное значение придается тому, как подлежащие государственной регистрации права определены в соглашении о разделе наследства. Отказ в государственной регистрации прав, полученных по наследству, может быть обжалован в судебном порядке по правилам гл. 25 ГПК (см. п. 3 ст. 20 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Комментарий к статье 1166. Охрана интересов ребенка при разделе наследства

1. Целый ряд норм гражданского и иных отраслей законодательства специально направлены на охрану интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка. К их числу относится и ст. 1166 . Как уже отмечалось (см. коммент. к ст. 1116 ГК), охрана интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка не означает, что этот ребенок признается субъектом права. Чтобы ребенок стал субъектом права, он должен родиться живым. Если же ребенок окажется мертворожденным, то охрана его интересов прекращается, поскольку охранять больше нечего.

2. Дабы обеспечить охрану интересов ребенка при наследовании, ст. 1166 устанавливает, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника независимо от того, родится ли он живым или мертвым. Если он родится живым, то раздел наследства может быть осуществлен только с учетом его интересов, для обеспечения которых о предстоящем разделе наследства должны быть уведомлены родители (усыновители), опекуны ребенка, а также орган опеки и попечительства. В тех случаях, когда раздел наследства произведен наследниками без учета интересов ребенка, то, когда бы он ни имел место – до или после рождения ребенка, – он ничтожен. При наличии спора указанное обстоятельство должно быть подтверждено в решении суда, вынесенном в интересах ребенка. Иск в защиту интересов ребенка может быть предъявлен органами опеки и попечительства, родителями, усыновителями или опекунами ребенка.

Если же ребенок родится мертвым, то раздел наследства может быть осуществлен на общих основаниях, предусмотренных ст. 1165 ГК.

Комментарий к статье 1167. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства

1. Коммент. ст. является логическим и юридическим продолжением предыдущей. Если в ст. 1166 ГК речь шла об охране интересов будущего субъекта права, который может и не появиться, то в ст. 1167 в поле зрения законодателя оказались субъекты права, которые имеются в наличии, но вследствие своей психофизической незрелости, душевного недуга или иных обстоятельств нуждаются в особой охране их интересов, в том числе и при разделе наследства. Речь идет о лицах, доверием и неопытностью которых можно злоупотребить, сыграть на их слабых струнах, заставив подмахнуть документ, ущемляющий их жизненно важные интересы.

2. Как видно уже из заголовка ст. 1167, к таким лицам относятся несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно дееспособные граждане.

Несовершеннолетние – это лица, не достигшие 18 лет, хотя бы вступившие в брак или эмансипированные, недееспособные – это лица, признанные таковыми судом вследствие душевной болезни или слабоумия; ограниченно дееспособные – это лица, признанные таковыми судом вследствие систематического злоупотребления спиртным или наркотиками.

Закон предусматривает, что если среди наследников есть такие лица, то раздел наследства осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК, т. е. с обязательным участием родителей (усыновителей), опекунов или попечителей соответствующих лиц и с обязательным уведомлением о предстоящем разделе наследства органов опеки и попечительства. Последнее представляется особенно важным, когда в числе наследников имеется лицо, не достигшее 18 лет, но вступившее в брак или эмансипированное, у которого нет ни опекунов, ни попечителей. Хотя они и становятся полностью дееспособными, но житейского опыта им зачастую явно недостает и их легко обвести вокруг пальца. Поэтому участие представителя органа опеки и попечительства в составлении соглашения о разделе наследства может оказаться для них полезным. Орган опеки и попечительства должен быть уведомлен не только о составлении соглашения о разделе наследства, но и о рассмотрении дела о разделе наследства в суде, что также обеспечивает повышенную социально-правовую защиту интересов лиц, в ней нуждающихся.

Комментарий к статье 1168. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства

1. В ст. 1168 определен круг лиц, имеющих преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства, и порядок осуществления ими этого права. Напомним, что неделимой признается вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения (см. ст. 133 ГК). Именно из такого понимания неделимой вещи исходит ст. 1168, не давая ее характеристики и ограничиваясь отсылкой к ст. 133 ГК.

Применяя ст. 1168, следует учитывать правила п. 2 ст. 1122 ГК о порядке пользования наследниками неделимой вещью, входящей в состав наследства. При этом правила п. 2 ст. 1122 ГК рассчитаны на определение порядка пользования наследниками неделимой вещью, которая остается в их общей долевой собственности, в то время как ст. 1168 ориентирует на то, что эта вещь при разделе наследства переходит в собственность одного или нескольких наследников в счет принадлежащей им наследственной доли.

2. Статья 1168 подразделяет наследников, имеющих преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства, на три группы.

К первой группе относится наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства. Такой наследник имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли неделимой вещи, находившейся в общей собственности его и наследодателя, перед наследниками, которые ранее участниками общей собственности не являлись, независимо от того, о какой вещи идет речь, пользовались ли наследники этой вещью или нет.

Ко второй группе относится наследник, который постоянно пользовался неделимой вещью, входящей в состав наследства, не будучи участником общей собственности на эту вещь. Однако преимущественное право на получение вещи в счет наследственной доли он имеет лишь перед наследниками, которые так же, как и он, участниками общей собственности не были и к тому же, в отличие от него, этой вещью не пользовались. При столкновении же его прав с правами наследника, который при жизни наследодателя был участником общей собственности на эту вещь, приоритетное значение придается правам наследника – участника общей собственности.

Специальное правило установлено для случаев, когда в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т. п.), раздел которого в натуре невозможен. Наличие такого правила дает основания для выделения наследников, имеющих преимущественное право на получение жилого помещения в счет своей наследственной доли, в особую, третью группу наследников, о которых идет речь в ст. 1168. Преимущественное право в этом случае принадлежит наследникам, проживавшим в указанном жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющим иного жилого помещения. Однако это преимущественное право опять-таки не действует против тех наследников, которые являются сособственниками указанного жилого помещения, т. е. помещения, которое при жизни наследодателя находилось в общей собственности наследодателя и соответствующих наследников.

3. Изложив правила ст. 1168, попытаемся ответить на вопросы, которые могут возникнуть при их применении.

Обратим внимание на то, что они рассчитаны не только на общую долевую, но и на общую совместную собственность (в первую очередь собственность супругов).

Если участниками общей долевой собственности являлись наследодатель и несколько наследников, то ни один из них не имеет преимущественного перед другими наследниками права на получение неделимой вещи в счет своей наследственной доли. Возникающие при этом споры подлежат разрешению судом (об особенностях применения этих правил при наследовании в крестьянском (фермерском) хозяйстве см. коммент. к ст. 1179 ГК). То же имеет место, когда несколько наследников, не будучи участниками общей собственности, пользовались неделимой вещью, в том числе и жилым помещением. И в этом случае ни один из них преимущественным правом по отношению к другим не наделен. Возникающие при этом споры подлежат разрешению судом с учетом конкретных обстоятельств дела. Если, скажем, к двум сыновьям по наследству переходит концертный рояль, который принадлежал их отцу, причем один из сыновей – профессиональный пианист, а другой – музыкант-любитель, то при разрешении спора, кому присудить рояль, суд, очевидно, отдаст предпочтение профессионалу, который получит его в счет своей наследственной доли.

Как быть, если жилой дом или иное жилое помещение принадлежало на праве общей собственности наследодателю и наследнику, который в нем не проживал, а наследники, которые проживали в доме, не будучи его сособственниками, другого жилого помещения не имеют и им просто-напросто некуда деться? Очевидно, в этом случае переход права собственности на дом в порядке наследования к наследнику, который был его сособственником, не может повлечь за собой автоматического выселения из дома другого наследника, особенно если у него есть дети. Суд может предоставить наследнику соразмерный срок для подыскания другого жилого помещения, обязав наследников оформить свои отношения на указанный срок договором найма жилого помещения.


1

8 (499) 40-999-33











© 2014 Амасьянц Эдуард Акопович 8(499)40-999-33, 8(925)504-81-90, Email: eduard@amasyants.ru